国产av一二三区|日本不卡动作网站|黄色天天久久影片|99草成人免费在线视频|AV三级片成人电影在线|成年人aV不卡免费播放|日韩无码成人一级片视频|人人看人人玩开心色AV|人妻系列在线观看|亚洲av无码一区二区三区在线播放

網(wǎng)易首頁 > 網(wǎng)易號 > 正文 申請入駐

成協(xié)中:行刑雙向銜接的實體法基礎(chǔ)及其程序展開

0
分享至

原創(chuàng)成協(xié)中ZUEL法商研究



成協(xié)中

(中國政法大學(xué)法學(xué)院教授)



目次

一、問題的提出

二、行刑銜接的程序主義進路及其不足

三、訴諸憲法規(guī)范的行刑實體關(guān)系

四、維護集體法益中行刑銜接的實體法問題

五、服務(wù)于實體妥當(dāng)性的程序銜接機制的完善

摘 要既有行刑銜接以程序為中心進行的建構(gòu),忽略了程序所應(yīng)具有的服務(wù)于實現(xiàn)實體合法性的功能,可能導(dǎo)致刑事絕對優(yōu)先,破壞行政執(zhí)法與刑事司法的二元獨立價值。行刑銜接機制應(yīng)當(dāng)根據(jù)行刑實體法關(guān)系構(gòu)建。從《中華人民共和國憲法》第28條和基本權(quán)利規(guī)范出發(fā),行政處罰與刑罰的“質(zhì)量區(qū)分說”具有妥當(dāng)性,需要以此為基礎(chǔ)澄清其他實體問題。在判斷是否需要銜接時,首先要區(qū)分違法行為侵害的法益,根據(jù)法益保護任務(wù)主要交由行政執(zhí)法還是刑事司法,進而決定刑事司法介入時機和行政判斷拘束力大小。其次,根據(jù)法益類型決定違法性是一元還是多元,進而決定是否需要經(jīng)過咨詢協(xié)商程序。最后,根據(jù)法益類型和處罰目的判斷是否需要并處,進而決定證據(jù)移送制度的構(gòu)建方向。

關(guān)鍵詞行刑銜接 雙向銜接 質(zhì)量區(qū)分說 法益保護

一、問題的提出

隨著現(xiàn)代社會復(fù)雜性的增加,個體法益與集體法益交織混雜的情形日益增多。法定犯和抽象危險犯的大量增加,使得刑法在維護超個體法益方面承擔(dān)日益艱巨的任務(wù),刑罰與行政處罰的交叉由此成為現(xiàn)代社會難以回避的法治現(xiàn)實。在我國,自清末以來就已建立行政處罰與刑罰二元分立的懲戒體制;中華人民共和國成立后,行政處罰法與刑法也各自獨立,并行發(fā)展。二元懲戒體制的并存,使得在不少行政管理領(lǐng)域?qū)Σ糠诌`法行為既給予行政處罰,也可能追究刑事責(zé)任;而如何區(qū)分行政處罰與刑事責(zé)任,理論和規(guī)范上并無清晰的界限,由此導(dǎo)致法律適用的困境。

現(xiàn)行立法對于行刑銜接的關(guān)注,主要停留于程序銜接。1996年《中華人民共和國行政處罰法》(以下簡稱《行政處罰法》)第7條第2款、第28條未對行刑銜接作出直接規(guī)定,僅規(guī)定“不得以行政處罰代替刑事處罰”和行政處罰先行時同類處罰的折抵問題。2001年國務(wù)院制定的《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》,首次以行政法規(guī)形式明確規(guī)范行政執(zhí)法機關(guān)向司法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的程序和要求,標(biāo)志著我國行刑銜接制度的正式確立。此后,中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳、最高人民檢察院、公安部等都先后出臺相關(guān)文件,推動了行刑銜接程序的進一步完善。2021年修改的《行政處罰法》第27條增加規(guī)定了行刑反向銜接制度。

目前關(guān)于行刑銜接的學(xué)理研究,側(cè)重點在于完善程序銜接。對行刑銜接實體法問題的關(guān)注,重點圍繞行政法與刑法的一般關(guān)系、刑法的行政規(guī)定性、行政行為的跨程序拘束力等問題展開。這些研究對于挖掘行刑銜接背后的實體法根源,厘清特定領(lǐng)域行政處罰與刑罰之間的關(guān)系,健全行刑銜接的程序構(gòu)造,具有重要意義。但是,行刑銜接背后的行政處罰與刑罰之間的關(guān)系,不能僅從行政法與刑法的一般關(guān)系中獲得準(zhǔn)確理解,還需要滲透到具體行政管理領(lǐng)域,反思行政處罰與刑罰的差異化制度功能,在此基礎(chǔ)上建構(gòu)差異化的行刑銜接模式。

行刑銜接的程序主義路徑,因欠缺對行政處罰與刑罰之間實體關(guān)系的理解,在實踐中面臨諸多困境。鑒此,本文將在對行刑銜接程序主義進行反思的基礎(chǔ)上,梳理我國立法上關(guān)于行政處罰與刑罰的不同類型,通過訴諸憲法規(guī)范和比較法理,提出以保護法益為基準(zhǔn)的行刑銜接模式。

二、行刑銜接的程序主義進路及其不足

行刑銜接的既有進路以程序為中心,忽略了程序所應(yīng)具有的服務(wù)于實體合法性的功能。因此,只有在厘清實體問題的基礎(chǔ)上構(gòu)建程序銜接機制,才能真正化解行刑銜接面臨的難題。

(一)行刑銜接中的程序主義進路

首先,《行政處罰法》的相關(guān)條款確立了行刑銜接的基本程序立場。既有行刑銜接機制以《行政處罰法》第8、27、35、57、82條為核心。其中,第57條規(guī)定移送司法機關(guān)情形下的處罰決定類型,第82條則規(guī)定行刑銜接的監(jiān)督機制,真正直接規(guī)定行刑關(guān)系的是第8、27、35條。具體來講,第8條規(guī)定于總則中,屬于行刑銜接的一般性規(guī)定,主要指向正向銜接,即明確“不得以行政處罰代替刑事處罰”的原則,此本質(zhì)上可以視作積極的罪刑法定原則的具體化。第27條則是第8條規(guī)定的程序?qū)崿F(xiàn)機制,并基于處罰法定原則進行擴展。一方面,該條規(guī)定“違法行為涉嫌犯罪的,行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時將案件移送司法機關(guān)”,這即是不得以行政處罰代替刑罰的程序要求。另一方面,“對依法不需要追究刑事責(zé)任或者免予刑事處罰,但應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的,司法機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時將案件移送有關(guān)行政機關(guān)”,這應(yīng)視作積極處罰法定原則的要求。第35條則構(gòu)成第27條規(guī)定的例外,即在未及時移送時行政處罰程序先于刑事訴訟程序,進而導(dǎo)致行政處罰與刑罰的折抵。

其次,《行政處罰法》前述條款體現(xiàn)的銜接機制以雙向移送機制為核心,具有典型的程序主義特征。在正向移送中,若在行政處罰過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,則應(yīng)當(dāng)由處罰機關(guān)向司法機關(guān)移送,包括處罰前的移送與處罰后的移送。雙向移送中的正向移送機制,是行刑銜接中的核心內(nèi)容。反向移送機制是指將案件從刑事司法機關(guān)逆向移送行政執(zhí)法機關(guān)進行處理的過程。反向移送機制肇始于2011年《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院法制辦等部門〈關(guān)于加強行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作的意見〉的通知》,并為《刑事訴訟法》第177條第3款、《行政處罰法》第27條第1款后段吸收。在反向移送中,司法機關(guān)對于“依法不需要追究刑事責(zé)任或者免予刑事處罰,但應(yīng)當(dāng)給予行政處罰”的案件,應(yīng)移送有關(guān)行政機關(guān)。“涉嫌犯罪的”“應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的”這兩項移送條件,并未明確移送的具體標(biāo)準(zhǔn),顯然不足以為正向移送和反向移送提供確切指引,而是主要體現(xiàn)程序操作方面的價值。

最后,通過其他規(guī)范性文件建立的非正式銜接機制,也具有鮮明的程序主義屬性。行刑銜接機制除了正式移送機制之外,還存在咨詢、協(xié)商等非正式的協(xié)作機制。例如,《藥品行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作辦法》即規(guī)定了聯(lián)席會議、案件咨詢、聯(lián)合督辦等非正式制度。

(二)程序主義進路對實體價值的忽視及后果

既有的銜接進路由于忽視了行刑的實體關(guān)系,似乎只要行政機關(guān)與司法機關(guān)在涉及彼此職權(quán)的事項上實現(xiàn)正向移送和反向移送,就能夠作出妥當(dāng)?shù)膶嶓w決定。這種做法可能導(dǎo)致刑事絕對優(yōu)先,從而破壞行政執(zhí)法與刑事司法的憲法機能。(1)刑事絕對優(yōu)先有違刑事法的后置法屬性和謙抑性特征。根據(jù)刑法補充性的原理,如果對某種不法行為采取行政措施便足以保護法益,那么就不應(yīng)當(dāng)將這種行為當(dāng)作犯罪處理。“刑法的補充性原理,是處理行政違法行為與犯罪行為關(guān)系的重要指導(dǎo)原理。”(2)刑事絕對優(yōu)先容易導(dǎo)致行政機關(guān)的專業(yè)判斷闕如,使得單純的行政違法行為不當(dāng)上升為刑事違法行為。例如,有學(xué)者指出,刑事司法機關(guān)提前介入存在規(guī)避行政訴訟或國家賠償責(zé)任,實現(xiàn)部門利益或個人利益的動機;也有學(xué)者指出:“在刑事優(yōu)先移送規(guī)則支配下,反向銜接本來就缺乏外在動能,加上區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)不清,勢必會造成行刑反向銜接環(huán)節(jié)大量案件的‘堵塞’?!保?)刑事的絕對優(yōu)先容易弱化行政處罰的規(guī)制功能,加劇監(jiān)管部門的懈怠。盡管行政執(zhí)法與刑事司法都是針對私人的不法行為實施懲戒,具有制裁性的特點,但不同于刑法以報應(yīng)為主預(yù)防為輔,行政處罰的實施以公共利益的實現(xiàn)和維護為首要目標(biāo),具有更強的規(guī)制功能。刑事的絕對優(yōu)先,難以有效發(fā)揮行政處罰的規(guī)制功能。并且,“優(yōu)先移送刑事原則雖然克服了‘以罰代刑’的問題,卻又引發(fā)了新的問題,即行政機關(guān)一移了事,放棄履行監(jiān)管職責(zé)或者調(diào)查職責(zé)”。(4)由于刑事強制行為不屬于行政訴訟受案范圍,因此刑事程序絕對優(yōu)先也容易使刑事程序成為規(guī)避行政責(zé)任的方式。

(三)行刑銜接的主要實體法問題

既然行刑銜接機制的構(gòu)建要以實體關(guān)系為基礎(chǔ),服務(wù)于實體結(jié)果的妥當(dāng)性,那么行刑實體關(guān)系具體包含哪些實體法問題,這些實體法問題之間又以何種結(jié)構(gòu)出現(xiàn),就成為行刑銜接程序建構(gòu)的基礎(chǔ)。從內(nèi)容上看,行刑銜接的實體法問題主要包括如下幾個方面。

首先,關(guān)于行政處罰與刑罰的關(guān)系。二者的關(guān)系構(gòu)成討論行刑關(guān)系的前提和基礎(chǔ)。就行政處罰與刑罰的區(qū)分,學(xué)界主要存在三種學(xué)說:“質(zhì)的區(qū)別說”,即認(rèn)為二者存在本質(zhì)差異;“量的區(qū)別說”,即認(rèn)為二者不存在本質(zhì)上的區(qū)別而僅有危害程度上的不同;以及處于二者之間的“質(zhì)量混合說”。區(qū)分二者的本質(zhì),旨在將不同的懲罰權(quán)配置給不同的國家機關(guān),這種區(qū)分應(yīng)當(dāng)從憲法秩序中推導(dǎo)出來,不過由于憲法規(guī)范往往不直接涉及二者的區(qū)分,因此多數(shù)情況下需訴諸法哲學(xué)的思考。區(qū)分行政處罰與刑罰,一方面具有立法批判機能,亦即約束立法者擴張刑事處罰圈的行為;另一方面也具有劃定刑法擴張解釋邊界的機能,亦即在對刑法規(guī)范進行擴張解釋之時,也需要恪守行政處罰與刑罰的邊界,防止實體上的“以刑代罰”。

其次,關(guān)于行政違法性與刑事違法性的關(guān)系。這主要涉及行政違法性的認(rèn)定對刑事違法性的認(rèn)定是否具有拘束力的問題。在階層式犯罪論中,學(xué)者針對其中的違法性階層往往會就一元違法性還是相對違法性展開討論。此爭論的核心是刑法與其他部門法就合法與否的判斷是否一致,其理論基礎(chǔ)是法秩序統(tǒng)一原理的存否與邊界。就違法性階層的討論,本質(zhì)是站在刑事司法的立場上,決定其他法域的違法性判斷是否以及如何對刑事違法性判斷產(chǎn)生影響。值得注意的是,就違法性一元或多元的討論多集中在民事違法性和刑事違法性上,而對行政違法性的討論相對較少,兩種情形下的討論須作區(qū)分處理。

最后,是責(zé)任競合的處理。一個行為若同時構(gòu)成應(yīng)受行政處罰的行為和犯罪,則此時面臨的問題本質(zhì)上是競合犯的處斷,是并處還是擇一重處罰,抑或是擇一重從重處罰,其法理基礎(chǔ)是禁止重復(fù)評價原則和比例原則的應(yīng)用。

總體來看,行刑程序銜接機制的完善需要建立在對上述問題進行厘清的基礎(chǔ)上。第一,行刑關(guān)系實現(xiàn)類型化后,當(dāng)案件事實屬于行政處罰的固有領(lǐng)域時,刑事司法機關(guān)不得介入。第二,當(dāng)案件事實屬于刑罰的固有領(lǐng)域時,行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即移送刑事司法機關(guān),且不應(yīng)繼續(xù)就移送事項作出行政處罰。第三,若在案件所屬領(lǐng)域中行政處罰和刑罰僅具有量的區(qū)分,則須根據(jù)特定情形下違法性是否統(tǒng)一來判斷刑事司法機關(guān)是否需要在特定行政認(rèn)定作出后再行介入。而這三個實體問題均非僅從特定部門法的教義學(xué)出發(fā)就能找到正確的答案,而需要訴諸憲法與法理中關(guān)于行政執(zhí)法與刑事司法配置的規(guī)范予以分析。

三、訴諸憲法規(guī)范的行刑實體關(guān)系

行刑實體關(guān)系涉及行政處罰與刑罰的憲法配置,需要回溯至憲法規(guī)范展開分析?!吨腥A人民共和國憲法》(以下簡稱《憲法》)就犯罪的規(guī)定主要體現(xiàn)為第28條,厘清犯罪與行政處罰的邊界需要將其與基本權(quán)利規(guī)范相連接,說明憲法將何種情形下的違反基本權(quán)利保護義務(wù)與公共利益實現(xiàn)的義務(wù)課予刑罰,何種情形下則將其課予行政處罰。

(一)現(xiàn)行法秩序下行政處罰與刑罰法律責(zé)任的類型化

處理行刑實體銜接的前提在于:對于部分違法行為,我國業(yè)已建立行政處罰與刑罰二元懲戒體制和實體法規(guī)定的雙重法律責(zé)任?!靶姓幜P和刑罰實體銜接部分中,所要討論的核心問題是:面對一個違反行政法義務(wù)的行為所產(chǎn)生的社會危害性,應(yīng)基于何種判斷標(biāo)準(zhǔn)在行政處罰與刑罰之間劃出一個具有可操作性的界線。”這一界限的劃定,首先需要追溯至實體法的規(guī)定。經(jīng)過初步梳理,我國現(xiàn)行實體法對于行政處罰與刑罰的責(zé)任劃分,主要包括如下幾種典型情形。

1.行政處罰針對一般違法情形,刑罰針對加重情形

這是實體法上最為常見的一種責(zé)任分配形態(tài),即針對某類違法行為,出現(xiàn)一般違法情形時由行政機關(guān)依法給予行政處罰,而出現(xiàn)情節(jié)惡劣、危害后果等加重情形時則依法追究刑事責(zé)任。在大量單行法的“法律責(zé)任”部分,現(xiàn)有的立法規(guī)定一般會分“兩步走”:對于違法行為,先規(guī)定行政處罰措施;然后對構(gòu)成犯罪的,規(guī)定“依法追究刑事責(zé)任”。立法如此規(guī)定大致有以下兩方面理由:一是為實現(xiàn)對社會和經(jīng)濟“最適管理”之目的,對于違反經(jīng)濟秩序的行為進行管理,宜以行政處罰優(yōu)先;二是基于比例原則、刑法謙抑及最后手段的理念,如果行政處罰足以達成管理之目的,那么就不應(yīng)直接適用刑罰規(guī)范。以尋釁滋事行為的處罰為例,《中華人民共和國治安管理處罰法》(以下簡稱《治安管理處罰法》)第26條和《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第293條對此類違法行為都予以規(guī)范,差別在于后者的行為構(gòu)成要件上,普遍增加了“情節(jié)惡劣”“情節(jié)嚴(yán)重”“造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂”等情節(jié)加重或結(jié)果加重情形。

2.行政處罰與刑罰針對同類違法行為的構(gòu)成要件基本相同

除了針對加重情形追究刑事責(zé)任外,實踐中還大量存在構(gòu)成要件中無結(jié)果加重的情形。例如,針對串通投標(biāo)行為,《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第53條、《中華人民共和國政府采購法》第77條和《刑法》第223條都規(guī)定了相應(yīng)法律責(zé)任。其中前兩者針對投標(biāo)人相互串通和投標(biāo)人與招標(biāo)人串通規(guī)定了相同的法律責(zé)任,并根據(jù)情節(jié)設(shè)置了梯次化的法律責(zé)任。而《刑法》第223條對于串通投標(biāo)罪,區(qū)分了投標(biāo)人之間相互串通和投標(biāo)人與招標(biāo)人之間相互串通這兩類情形:針對前者,在構(gòu)成要件上要求“情節(jié)嚴(yán)重”;而針對后者,僅概括性要求“損害國家、集體、公民的合法權(quán)益”,并無與前款相同的“情節(jié)嚴(yán)重”要求。由此,從規(guī)范上看,針對投標(biāo)人與招標(biāo)人相互串通的違法行為,在給予行政處罰還是刑罰的問題上,就會出現(xiàn)明顯的規(guī)范競合。

3.違法行為相同或基本相同導(dǎo)致定性標(biāo)準(zhǔn)模糊

對于某些類型的違法行為,行政管理法和刑法都設(shè)定了相應(yīng)法律責(zé)任,但違法行為構(gòu)成要件相同或基本相同,導(dǎo)致實踐中究竟是給予行政處罰還是刑事制裁,容易產(chǎn)生分歧。例如,對于實踐中爭議較多的制作、傳播淫穢物品的行為,《治安管理處罰法》第68條和《刑法》第363條規(guī)定的構(gòu)成要件基本相同。雖然《刑法》第363條明確了“以牟利為目的”這一限制條件,但是實踐中私人從事此項違法行為,顯然不會是基于公益,必然會有牟利的目的。對于此類違法行為如何處理,至少從法規(guī)范上來看并無實質(zhì)性差異,由此可能造成法律適用的沖突。

總體而言,從實定法上的具體區(qū)分來看,情節(jié)、后果、條件、數(shù)量等量的要素仍然是區(qū)分行政違法行為與犯罪行為的關(guān)鍵。從理論和經(jīng)驗層面來看,行政處罰與刑罰的區(qū)別主要在于社會危害性的大小。社會危害性一般可以從違法行為實施主體(如國家工作人員、首要分子等)、違法目的(如以牟利為目的)、實施方式(如以暴力、持械等方式)、實施對象(如婦女、兒童等)、實施次數(shù)(如初次或多次)、涉案金額等進行判斷。對情節(jié)輕微或一般違法行為,由行政機關(guān)依法給予行政處罰;而對情節(jié)嚴(yán)重或特別嚴(yán)重,造成嚴(yán)重或惡劣危害后果的,由司法機關(guān)依法給予刑事制裁。但是,由于一方面立法層面依然存在不少行政違法和犯罪的構(gòu)成要件相同或基本相同的情形,另一方面社會危害性的判斷本身主觀屬性較強,并且容易受到公共輿論影響,此時如何準(zhǔn)確適用法律并避免執(zhí)法隨意性,就易引發(fā)爭議。為此,從理論層面厘清行政處罰與刑罰的邏輯關(guān)系,成為指引立法和法律實施的迫切需要。

(二)關(guān)于行政處罰與刑罰關(guān)系的學(xué)說演變

關(guān)于行政處罰與刑罰關(guān)系的學(xué)理討論,首先可以追溯至德國法上關(guān)于行政罰與刑罰的相關(guān)學(xué)說。需要指出的是,德國法上并不存在與我國的“行政處罰”概念直接對應(yīng)的概念,較為接近的是“行政罰”。行政罰主要是對違反行政義務(wù)的不法行為所科處的法律制裁,本質(zhì)上屬于一種確保行政義務(wù)履行的強制手段。這類處罰之所以被稱為行政罰,是因為被處罰的對象在性質(zhì)上屬于違反行政義務(wù)(而非違法)的不法行為。而我國的行政處罰并不局限于對行政義務(wù)的違反,也包含大量侵害私人人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)但尚未構(gòu)成犯罪的不法行為。

在德國法上,關(guān)于行政罰與刑罰的關(guān)系,有“質(zhì)的區(qū)別說”“量的區(qū)別說”和“質(zhì)量區(qū)別說”三種主要觀點。最早出現(xiàn)的觀點是“質(zhì)的區(qū)別說”,即認(rèn)為行政罰與刑罰具有本質(zhì)區(qū)別。例如,德國行政刑法理論的創(chuàng)始者郭施密特主張刑罰與行政罰之間存在本質(zhì)區(qū)分,認(rèn)為刑事不法是對其他意志主體的法益的侵害,而行政罰則是對公共福祉的侵害,僅是一種行政不服從。持“量的區(qū)別說”的學(xué)者則認(rèn)為行政罰和刑罰本質(zhì)并無區(qū)分。德國學(xué)者海因茨·馬特斯認(rèn)為基于福利的行政秩序與基于正義的法秩序之間的對立可能并不存在,在社會國下社會義務(wù)得到憲法認(rèn)可,但個人在本質(zhì)上是屬于社會的,無法通過區(qū)分對個人法益的侵害還是對公共福祉的侵害來區(qū)分刑事不法與行政不法?!百|(zhì)量區(qū)別說”或稱“質(zhì)量混合區(qū)別說”則認(rèn)為刑罰與行政罰均有其核心領(lǐng)域,二者在其核心領(lǐng)域存在本質(zhì)區(qū)別,刑罰本質(zhì)上是對違反倫理價值的行為進行處罰,而行政罰針對的是技術(shù)性的選擇不服從。在刑罰與行政罰的交叉地帶,二者僅具有量的區(qū)別。該說不僅為德國聯(lián)邦憲法法院的裁判所采納,也是德國學(xué)理上的主流觀點。

在我國,學(xué)者們早在清末民國時期即已就刑罰與行政處罰的關(guān)系、行政處罰的正當(dāng)性展開討論,并產(chǎn)生了“質(zhì)的區(qū)別說”與“量的區(qū)別說”兩種觀點。當(dāng)代刑法學(xué)者的爭議側(cè)重于“質(zhì)的區(qū)別說”和“質(zhì)量混合說”,而行政法學(xué)者多主張“量的區(qū)別說”。例如,有刑法學(xué)者認(rèn)同行政處罰與刑罰之間存在本質(zhì)差異,認(rèn)為不能分解成或者還原為個人法益的所謂公法益,都不是刑法保護的法益。與此相對,有的學(xué)者則主張“質(zhì)量混合說”,認(rèn)為大部分行政犯中行政不法與刑事不法的侵害具有法益同質(zhì)性,此時的刑事違法性從屬于行政違法性,故應(yīng)以量的區(qū)別作為區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),而在行政法法益過于抽象、行政法法益未成為刑法法益以及法益超出行政法保護范圍的情形下,行政處罰與刑罰具有質(zhì)的差異。也有部分學(xué)者明確主張“量的區(qū)別說”。一方面,有刑法學(xué)者認(rèn)為刑法與其前置法在犯罪規(guī)制上存在定性從屬性與定量獨立性的關(guān)系。另一方面,有行政法學(xué)者為論證行政處罰可以借鑒刑法理論,先行通過法益抽象化和行政民主化的趨勢證成二者只存在量的區(qū)別。前述觀點,常以刑事法益與行政法法益的區(qū)分為依據(jù),但如果不回溯至憲法規(guī)范,那么這兩種法益的內(nèi)涵將取決于論者的價值判斷,缺乏堅實的正當(dāng)性基礎(chǔ)。

(三)訴諸憲法規(guī)范的行刑關(guān)系再解釋

實際上,行政處罰與刑罰的區(qū)分并不是當(dāng)然存在的,而是大陸法系國家特定法律觀念與憲制安排的結(jié)果。德國從17世紀(jì)開始就形成了行政機關(guān)享有警察罰權(quán)力與司法機關(guān)享有刑事司法權(quán)力的二元懲戒體制,并一直延續(xù)至今。與之相反,在美國法上,行政機關(guān)施加的制裁被視為立法機關(guān)委任的司法權(quán),這使得行政處罰與刑罰的區(qū)分問題,轉(zhuǎn)化為立法機關(guān)授予行政機關(guān)制裁權(quán)這一司法權(quán)的限度和邊界問題。因此,對行政處罰與刑罰關(guān)系的討論,須置于我國憲法框架和規(guī)范下展開,而不能僅停留于理論層面的觀點之爭。

1.憲法與基本權(quán)利作為制裁的正當(dāng)性基礎(chǔ)

根據(jù)法益的歸屬主體不同,可以將法益區(qū)分為個人法益、集體法益與國家法益?!稇椃ā返?8條是憲法中唯一正面規(guī)定國家制裁犯罪義務(wù)的規(guī)范。該條規(guī)定:“國家維護社會秩序,鎮(zhèn)壓叛國和其他危害國家安全的犯罪活動,制裁危害社會治安、破壞社會主義經(jīng)濟和其他犯罪的活動,懲辦和改造犯罪分子。”不過,該條的核心是通過規(guī)定制裁范圍維護國家法益和集體法益,個人法益的保護無法直接從該條中導(dǎo)出。該條規(guī)定了國家對兩類犯罪的制裁:一是鎮(zhèn)壓各類危害國家安全的犯罪,二是制裁危害社會治安、破壞社會主義經(jīng)濟和其他犯罪的活動,其目的是維護社會秩序。其中,第一類針對國家犯罪的制裁即是對國家法益的保護,第二類針對集體法益的制裁則包含三層意涵。

第一,若將國家視作法人,則國家享有獨立于個人的法益,刑法對其進行保護的依據(jù)在于《憲法》第28條前段。與私人相對的是所謂公法人,公法人的典型是國家,其相對于私人處于優(yōu)越的高權(quán)地位?!皣曳ㄈ苏f”最初在19世紀(jì)由阿爾布雷希特提出,并由格貝爾、拉班德和耶利內(nèi)克進一步發(fā)揚。盡管國家在公法上并不必然被作為法人來把握和認(rèn)識,學(xué)說上也存在不將國家作為法人的“國家客體說”“國家設(shè)施說”等理論,但由于確立國家法人格可以使得國家作為法人,成為公法上的權(quán)利(力)義務(wù)的最終歸屬主體,并由此承擔(dān)行使公法上權(quán)力而產(chǎn)生的各類責(zé)任,滿足法學(xué)上從整體上把握國家現(xiàn)象的現(xiàn)實需要。因此,“國家法人說”依然是大陸法系對國家性質(zhì)的主流認(rèn)識。這意味著,歸屬于國家的利益不等同于超個人的不特定多數(shù)的利益,而是獨立于集體法益的一種法益?!稇椃ā返?8條前段規(guī)定即將侵犯國家法益的行為確定為犯罪,并通過刑罰保護國家法益。

第二,刑法對集體法益的保護包括可以還原為個人法益的集體法益與不能直接還原為個人法益的集體法益。一方面,維護社會治安、社會主義經(jīng)濟可以通過保護個人法益來實現(xiàn),亦即此處的集體法益是可以還原為個人法益的集體法益。例如,刑法對危害公共安全犯罪的制裁,盡管保護的是不特定的多數(shù)人,但在犯罪發(fā)生后,集體法益即具體化為受害者的個人法益,這與危險駕駛罪等只是抽象地帶來公共安全風(fēng)險而無法具體到特定主體的犯罪有所不同。另一方面,對不能還原為個人法益的集體法益的保護也屬于該條的規(guī)范內(nèi)涵。盡管有學(xué)者主張任何刑法所保護的法益都應(yīng)當(dāng)能夠回溯至個人法益,但該主張并無堅實的憲法依據(jù)。在法益理論起源地的德國,一方面德國聯(lián)邦憲法法院承認(rèn)對超越個人法益的利益的保護,盡管此類規(guī)范在刑法學(xué)中受到質(zhì)疑,但從憲法上看并無問題。另一方面,盡管德國聯(lián)邦憲法法院認(rèn)為刑罰不能僅針對單純的不服從,但其對此的審查極為寬松,尚未出現(xiàn)因此而被認(rèn)定不合憲的刑事立法。

第三,針對個人法益保護的規(guī)范依據(jù),需要訴諸基本權(quán)利和國家的保護義務(wù)。在當(dāng)代社會,基本權(quán)利的功能已經(jīng)從單純的防御權(quán)擴展到要求國家履行保護義務(wù),而國家保護一方基本權(quán)利的同時往往需要限制第三人的基本權(quán)利,此時就會產(chǎn)生以國家為媒介的基本權(quán)利沖突。在將法益理論的視角擴展到基本權(quán)利上后,國家通過刑罰限制第三人基本權(quán)利以保護個人法益,即是國家運用對一方基本權(quán)利限制程度最高的手段來保護另一方基本權(quán)利的情形。此時,刑事立法和刑事司法均需要恪守憲法劃定的禁止保護不足和禁止過度這兩條界限。一方面,國家對一方基本權(quán)利的保護需要達到最低限度,禁止保護不足劃定了針對特定個人法益保護所需刑罰的最低限度;另一方面,國家對另一方基本權(quán)利的限制不得超過必要限度,比例原則劃定了刑罰的最高限度。

2.行政處罰與刑罰針對不同類型法益的保護具有顯著差異性

在我國,行政處罰和刑法保護的法益存在一定的重疊?!氨Wo法益的任務(wù)要合理分配給法律體系中的不同法律、行政法規(guī)。分配標(biāo)準(zhǔn)之一,是法律后果的嚴(yán)厲程度(法律后果越嚴(yán)厲,適用程序就越復(fù)雜)?!毙谭▽Ψㄒ娴谋Wo都是通過限制或剝奪罪犯的基本權(quán)利來實現(xiàn)的,故其必然受到禁止過度原則的限制。就個人法益和能夠回溯至個人法益的集體法益的保護而言,還須受到禁止保護不足原則的限制;但就國家法益和不能還原為個人法益的集體法益的保護而言,立法和行政則在最高限度下具有廣泛的形成空間。

第一,就個人法益的保護和能夠還原到個人法益的集體法益的保護而言,除由司法機關(guān)課予的刑事處罰外,行政機關(guān)也負(fù)有基本權(quán)利保護義務(wù),行政處罰亦可成為基本權(quán)利保護的方式。這也是我國行政處罰與德國行政罰之間的顯著差異。不過,由于刑罰的嚴(yán)厲程度高于行政處罰,因此二者在懲罰強度上具有輕重銜接的關(guān)系。而在禁止保護不足原則所劃定的最低界限高于行政處罰的嚴(yán)厲程度時,行政處罰即因其保護力度不足而成為不適當(dāng)?shù)谋Wo手段。例如,對于侵害生命法益的保護任務(wù)即不應(yīng)由行政處罰承擔(dān),而應(yīng)當(dāng)訴諸嚴(yán)厲程度更高的刑罰。因此,禁止保護不足和禁止過度原則框定了憲法對個人法益保護的力度范圍。

第二,就國家法益和不能還原為個人法益的集體法益的保護而言,刑法與行政法都負(fù)有保護職責(zé)。我國憲法并未將國家法益和此類集體法益的保護專屬性地交由刑法承擔(dān),行政法也具有對其進行保護的義務(wù)。并且,與司法機關(guān)相比,由行政機關(guān)判定公共利益的內(nèi)涵更加適合。因此,國家公權(quán)力通過限制一方基本權(quán)利而保護國家法益和此類集體法益應(yīng)主要遵循禁止過度原則,而不受禁止保護不足原則的限制。盡管在此立法機關(guān)具有較大的形成空間,但由于其保護的是抽象集體利益或公共利益,因此根據(jù)比例原則的要求,包括行政處罰在內(nèi)的行政手段是首要選擇,只有在行政手段無法充分發(fā)揮保護作用的情形下才可訴諸刑罰手段。

3.以憲法允許保護力度所處法域進行質(zhì)量區(qū)分

在基于憲法規(guī)范說明不同種類的法益既可能完全交由刑罰或行政處罰保護,也可能交由二者共同保護后,二者的區(qū)分便可以進一步加以闡明。

第一,如果某一類法益完全交由行政處罰或刑罰予以保護,此時的行政處罰與刑罰就具有本質(zhì)區(qū)別。例如,針對國家法人的法益,特別是國家安全類的法益,就主要交由刑法予以保護?!吨腥A人民共和國國家安全法》《反分裂國家法》等都未設(shè)立相關(guān)行政處罰條款。針對個人和組織從事危害國家安全的行為,主要根據(jù)其行為危害程度來確定是否構(gòu)成相關(guān)犯罪。而對于那些無法還原為個人法益的集體法益,主要應(yīng)當(dāng)由行政處罰予以保護。為此,有學(xué)者在贊同集體法益可以得到刑法保護的同時明確指出:“并不是所有的秩序都能成為集體法益,獲得刑法的保護。如果某種秩序僅僅體現(xiàn)行政管理的需要,與個人的自由發(fā)展沒有必然聯(lián)系,就不應(yīng)成為刑法保護的法益?!币虼?,集體法益也必須能夠還原為個人利益,只有這樣才能得到刑法的保護。如果依據(jù)憲法規(guī)范,對某一法益的保護僅通過行政處罰或特定刑罰來實現(xiàn),那么就意味著立法者已將其不法后果限定于特定的責(zé)任形式,此時的行政處罰與刑罰存在質(zhì)的區(qū)別。

第二,對個人法益和能夠還原為個人法益的集體法益,行政機關(guān)和司法機關(guān)都負(fù)有保障義務(wù),亦即憲法將此類法益交由行政處罰和刑罰共同保護。此時,行政處罰與刑罰則只具有量的區(qū)別。對于此類法益的保護,行政處罰和刑罰均可適用,具體如何適用須根據(jù)特定案件中法益受侵害的程度而定。鑒于刑罰的制裁力度更強,刑法的介入應(yīng)當(dāng)遵循從屬性原則。“只有在比較輕緩的手段不能充分保證效果的情況下,才允許適用刑法。如果國家使用其他社會政策措施就能夠或者甚至更有效地保護一種確定的法益,但是卻抓住了鋒利的刑法之劍,那么,這種做法就違反了禁止超過必要限度的原則?!碑?dāng)然,行政處罰與刑罰的輕重差異并非絕對。有學(xué)者指出:“即使刑罰手段整體上重于行政制裁手段,也并不意味著行政制裁的手段永遠優(yōu)于刑罰手段。”

總之,行政處罰和刑罰都是為了保護法益,但根據(jù)憲法容許的保護力度,有的法益僅能由行政處罰或者刑罰分別加以保護,有的法益則可由二者共同加以保護。在前一種情形下,行政處罰與刑罰具有質(zhì)的區(qū)別;在后一種情形下,行政處罰與刑罰僅具有量的區(qū)別。

四、維護集體法益中行刑銜接的實體法問題

傳統(tǒng)刑法以保護個體法益為核心使命。隨著風(fēng)險社會的來臨和刑法功能的擴張,對集體法益的維護已然成為當(dāng)下刑法發(fā)展的一個緊迫現(xiàn)實。盡管刑法學(xué)者試圖以能否還原為個人法益來為刑法的功能擴張劃定界限,但《刑法》分則第三章“破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪”和第六章“妨害社會管理秩序罪”,顯然已將維護經(jīng)濟秩序和社會管理秩序納入刑法的保護法益之中。而行政處罰法又將違反行政管理秩序作為實施行政處罰的首要構(gòu)成要件。如此,在秩序類法益的維護上,行政處罰與刑罰出現(xiàn)了明顯的保護法益的重疊。為此,本部分將聚焦秩序類法益維護中的實體法問題展開分析??紤]前后概念使用的一致性,本文將此種秩序類法益統(tǒng)稱為集體法益,以區(qū)別于國家法益和個人法益。

(一)行政機關(guān)維護集體法益的優(yōu)先職責(zé)

起源于德國法的“法益侵害說”成為解釋刑罰本質(zhì)的優(yōu)勢學(xué)說。是否保護法益不僅成為劃定刑事立法邊界與評判刑事立法合法性的標(biāo)準(zhǔn),也成為解釋刑法規(guī)范的指針。前者即所謂法益的立法批判功能,后者即法益的解釋論功能。就法益的解釋功能而言,伴隨刑事立法的擴展,基于實定法的說明使得法益的內(nèi)涵被日益稀釋。就法益的立法批判功能而言,由于缺乏規(guī)范基礎(chǔ),基于其批判立法面臨正當(dāng)性疑難。盡管不同的部門法都具有法益保護的功能,但刑法作為一種最為嚴(yán)苛的懲戒措施,在法益保護方面應(yīng)當(dāng)堅持從屬性原則?!皬膶傩栽瓌t應(yīng)當(dāng)成為防止集體法益過度擴張的一種制約機制?!?/p>

基于法秩序統(tǒng)一的原理,在憲法的統(tǒng)攝下,各個部門法的規(guī)范目的應(yīng)當(dāng)具有一致性。從整體上看,人權(quán)保障、秩序維護、公共治理是所有部門法的價值,但在不同領(lǐng)域,基于規(guī)范對象和規(guī)范手段的差異性,法規(guī)范的價值和目標(biāo)還是存在一定的差異。傳統(tǒng)上刑法以保護個人自由為核心,早期的法益概念主要以個人權(quán)利和自由為核心構(gòu)建。“在價值取向上,現(xiàn)代刑法偏向于對個體權(quán)利的保障,法益概念也主要圍繞個體而加以構(gòu)建?!钡牵S著現(xiàn)代社會的發(fā)展,刑法中抽象危險犯、法定犯等犯罪類型的大量增加,使得刑法所保護的法益范圍逐漸超出傳統(tǒng)的個人權(quán)利范圍。與自然犯主要涉及個人法益保護不同,法定犯側(cè)重于對社會秩序即集體法益的維護,大都基于保護秩序需要而設(shè)定。經(jīng)濟刑法所保護的法益通常是集體法益,即整體的經(jīng)濟秩序及其重要制度,如信用市場、資本市場、營業(yè)競爭秩序等。《憲法》第89條規(guī)定的國務(wù)院的職權(quán)和第107條規(guī)定的地方各級人民政府的職權(quán),涵蓋了管理國家和地方經(jīng)濟、文化、生態(tài)環(huán)境等方面事務(wù)。因此,行政機關(guān)負(fù)有實施法律、維護行政管理秩序和社會秩序的憲法職責(zé)。《行政處罰法》第2條也將“違反行政管理秩序”作為行政處罰的首要要件。因此,在經(jīng)濟領(lǐng)域和社會管理領(lǐng)域,相關(guān)違法行為在符合違法性這一條件之下,是否構(gòu)成對行政管理秩序的破壞,其危害后果如何,又應(yīng)當(dāng)通過何種方式來進行修復(fù)和彌補,這些問題顯然應(yīng)當(dāng)先由行政機關(guān)來進行判斷。與司法機關(guān)相比,行政機關(guān)所承擔(dān)的概括性行政管理職能,使得行政機關(guān)在行政管理秩序、社會秩序等秩序類集體法益的維護方面,負(fù)有天然的優(yōu)先職責(zé)。

(二)對侵害集體法益之違法行為的行政處罰優(yōu)先論

我國憲法并未將集體(秩序)法益維護的職責(zé)排他性地委托給行政機關(guān),在集體(秩序)法益的維護方面,刑法依然承擔(dān)了不可或缺的兜底職責(zé)。不同的部門法都具有法益保護的功能,但刑法作為一種最為嚴(yán)苛的懲戒措施,在法益保護方面應(yīng)當(dāng)堅持從屬性原則?!靶塘P的特點決定了刑法只能將侵害重要法益或嚴(yán)重侵害法益的行為規(guī)定為犯罪,此即決定了刑法的最后手段性?!睂τ谇趾χ刃蚍ㄒ娴倪`法行為,應(yīng)當(dāng)充分尊重行政機關(guān)對于秩序維護的主體責(zé)任,由行政機關(guān)對相關(guān)違法行為是否危害相關(guān)領(lǐng)域的行政管理秩序以及行政執(zhí)法是否足以懲戒違法、恢復(fù)受損法益作出判斷和處理。只有在行政機關(guān)認(rèn)為相關(guān)不法行為對行政管理秩序造成的危害不足以通過行政執(zhí)法來消除時,才需要將案件移送司法機關(guān),以啟動刑事法律責(zé)任的追究程序。相反,在不法行為侵害的是私人受憲法和法律保護的權(quán)利和自由時,這就落入司法保護的核心范圍,可由司法機關(guān)根據(jù)違法行為的情節(jié)和危害后果決定是否追究行為人的刑事法律責(zé)任?!翱傊挥心撤N法益在憲法上具有根據(jù),且具有重要價值并相對具體時,由刑法對之予以保護,才能滿足目的合理性的要求?!闭窃诖艘饬x上,有學(xué)者主張引入“規(guī)范保護目的”來進行法域協(xié)調(diào):“在刑法與民法、行政法規(guī)范保護目的整體一致時,原則上刑法從屬于民法、行政法。在民法、行政法規(guī)范自身存在漏洞;或者因社會變遷導(dǎo)致民法、行政法規(guī)范供給不足;或者雖然刑法與民法、行政法規(guī)范保護目的整體一致,但是對法律主體的懲戒或保護方向相反的場合,則應(yīng)允許刑法獨立于民法、行政法,刑民分立或刑行分立?!贝朔N觀點較為合理。例如,在“趙春華非法持有槍支案”中,趙某采購槍支的目的是用于經(jīng)營射擊游戲攤位,對公共安全沒有顯著威脅;即便存在一定的風(fēng)險,也可先通過行政處罰予以解決?!皩τ诖祟惏讣恍璨捎眯姓幜P手段就足以達到保護背后法益(即不特定或多數(shù)人的生命、身體、健康等法益)的目的,而沒有必要動用刑罰手段?!?/p>

(三)法定犯中行政違法認(rèn)定的前置性與有限拘束力

隨著刑法功能的擴張,立法者難以對所有需要追究刑事責(zé)任的犯罪行為都在刑法中作出明確規(guī)定,特別是在經(jīng)濟刑法領(lǐng)域概括性地通過“違反國家規(guī)定”“未經(jīng)許可”等進行罪狀描述,這成為現(xiàn)代刑法的一個重要特點。此類犯罪被稱為法定犯。法定犯具有雙重違法性,即行政違法性與刑事違法性?!胺ǘǚ笜?gòu)成要件的規(guī)范要素,在通常情況下,都是在刑法中有明文規(guī)定的,例如違反國家規(guī)定或者違反法律、行政法規(guī)等,還有的法定犯以未經(jīng)許可等形式標(biāo)示其行政違法性。”由于法定犯往往涉及對行政法律規(guī)范的違反,因此判斷相關(guān)犯罪行為是否滿足構(gòu)成要件,通常需要依賴行政機關(guān)的前置判斷。如何對待行政機關(guān)的前置判斷,也成為法定犯認(rèn)定過程中的一個難點問題。

法定犯的行政違法性特點,首先要求法定犯的事實認(rèn)定需要以違反行政法律規(guī)范為前提,這也被稱為法定犯的行政從屬性。但是,需要指出的是,此種行政從屬性既不意味著程序上法定犯的處理以行政機關(guān)的先行處理為前提,也不意味著行政機關(guān)的前置判斷對于司法機關(guān)具有完全的拘束力。一方面,對于違反行政法律規(guī)范的判斷,現(xiàn)行實體法并未排他性地交由行政機關(guān)進行。在多數(shù)情形下,是否違反國家規(guī)定,是否獲得行政許可,在事實調(diào)查階段就能夠得出確定性結(jié)論,無須行政機關(guān)進行獨立判斷。當(dāng)然,在涉及相關(guān)專業(yè)性較強的認(rèn)定時,如非法出版物、淫穢物品的認(rèn)定等,還是需要聽取監(jiān)管部門的專業(yè)意見。法定犯認(rèn)定中行政違法性的判斷,并非必然交由監(jiān)管部門來進行。另一方面,即使行政機關(guān)作出違反行政法律規(guī)范的判斷,這一判斷對于司法機關(guān)也并不具有完全的拘束力,司法機關(guān)依然負(fù)有獨立判斷的職責(zé),需要依據(jù)犯罪構(gòu)成要件對罪狀是否滿足進行實質(zhì)審查?!斑@種實質(zhì)審查,從刑法角度而言,意味著要堅守刑事司法的獨立判斷立場,不宜將行政責(zé)任的認(rèn)定結(jié)論直接作為刑事責(zé)任的認(rèn)定依據(jù),進而使刑事司法機關(guān)對行政犯的審理徹底淪為對行政決定的簡單確認(rèn);從行政法角度則意味著,即使從法秩序一致的視角下,行政法強調(diào)行政行為對于其他行政機關(guān)和法院在民事審判中的跨程序效力,但這種跨程序效力原則上并不能拘束刑事審判,法院仍可就作為刑事審判先決問題的行政行為進行合法性判斷。”但是,法定犯的行政違法性判斷,即便交由行政機關(guān)先行認(rèn)定,實踐中行政機關(guān)認(rèn)定的形式也非常多樣化,并不當(dāng)然體現(xiàn)為一個獨立的行政決定或行政認(rèn)定,也完全可能體現(xiàn)為事實調(diào)查過程中的內(nèi)部函件。此類認(rèn)定通常不對外公開,不具有設(shè)立、變更或終止行政法律關(guān)系的效果。有學(xué)者在分析行政認(rèn)定的性質(zhì)時,認(rèn)為此類行為通常屬于內(nèi)部行為,不具有可訴性。部分學(xué)者將其理解為一種獨立的行政行為,并分析其法律效力,但這種看法可能并不準(zhǔn)確。

五、服務(wù)于實體妥當(dāng)性的程序銜接機制的完善

前述分析旨在為行政處罰與刑罰之間如何分配維護法益的不同職責(zé)提供一個理論框架。行政處罰與刑罰的銜接也需要在此種實體思路的基礎(chǔ)上展開。這種實體法關(guān)系會影響行政機關(guān)就刑罰要件判斷的拘束力,以及處罰后果是否需要并處。而刑事介入的時間節(jié)點應(yīng)當(dāng)根據(jù)行政判斷拘束力的強弱進行判斷,正反向移送機制則需根據(jù)并處與否加以建構(gòu)。

(一)區(qū)分違法(犯罪)行為侵害的法益類型

如前所述,盡管隨著現(xiàn)代社會復(fù)雜性的增加和刑罰職能的擴張,在保護法益的類型上行政處罰與刑罰出現(xiàn)一定的交織,但從理論上廓清和捍衛(wèi)各自保護的核心法益仍是可能和必要的。行政處罰應(yīng)當(dāng)以維護集體(秩序)法益為首要職責(zé),主要針對違反行政法律規(guī)范之違法行為,在維護個人法益方面僅承擔(dān)補充性職責(zé);而刑罰則以維護個人法益(包括能夠還原為個人法益的集體法益)為核心職責(zé),在集體(秩序)法益的維護方面僅承擔(dān)輔助性職責(zé)。

為此,在發(fā)現(xiàn)某一違法行為時,需要首先判斷該行為所侵害的法益究竟為個人法益還是集體法益。如果侵害的主要是個人法益,那么需要根據(jù)違法行為的危害程度去判斷,其查處究竟應(yīng)當(dāng)落入行政法的調(diào)整范圍還是刑法的調(diào)整范圍。對于違法行為情節(jié)輕微或危害程度一般,沒有造成嚴(yán)重危害后果的行為,尚不構(gòu)成犯罪的,可通過行政處罰先行調(diào)整;在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重危害后果,可能構(gòu)成犯罪的,可以移送公安部門偵查處理。如果侵害的主要是集體(秩序)法益,那么需要首先交由行政機關(guān)進行查處;只有行政機關(guān)認(rèn)為單純的行政處罰不足以懲戒違法,需要引入刑事制裁方能制裁違法或修復(fù)受損法益時,刑罰的介入才具有正當(dāng)性。

(二)根據(jù)行政判斷拘束力與違法性關(guān)系建構(gòu)雙向移送機制

就行政決定對刑事司法的拘束而言,保護任務(wù)主要由何者履行決定了拘束力度的大小,進而決定雙向移送機制的建構(gòu)。

首先,除涉及合法性預(yù)期保護的情形外,基于人權(quán)保障的目的,否認(rèn)行政機關(guān)判斷的拘束力,認(rèn)為刑事司法機關(guān)有權(quán)對行政行為進行實質(zhì)審查的主流觀點具有合理性。但是,否認(rèn)行政機關(guān)判斷的絕對拘束力,并不意味著刑事司法不需要就行政判斷加以考慮,刑事司法只是可以對行政行為加以審查。“與民事審判不同,行政行為對于刑事審判原則上并不具有跨程序效力,其原因就在于,在刑事審判中,人權(quán)保障相比法的安定性、法秩序統(tǒng)一具有更高價值,為了更好地確保刑事審判的實質(zhì)正義,應(yīng)該認(rèn)為刑事司法機關(guān)對于行政許可的效力具有獨立判斷權(quán)限,故即使在行政法上違法卻有效的行政許可,刑事司法機關(guān)也仍舊可將其作為出罪要件?!?/p>

其次,在憲法將保護任務(wù)主要交由行政法的情形下(對集體法益或秩序類法益的維護),刑罰具有后置性,刑罰只是在行政處罰無法充分履行保護任務(wù)時的例外選擇,行政機關(guān)具有就保護任務(wù)能否實現(xiàn)的優(yōu)先判斷權(quán)。因此,行政機關(guān)在認(rèn)為僅通過行政手段就可以充分保護法益的情形下,刑事司法機關(guān)不能介入,以保證行政行為有充分的時間作出。只有在行政手段不足以保護法益的情形下,刑事司法機關(guān)才能介入,并且刑事司法機關(guān)在審查行政判斷時的密度也應(yīng)更低。

最后,在憲法將保護個體人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)等個人法益的任務(wù)主要交由刑法保護的情形下,行政處罰所針對的是例外情形下情節(jié)輕微不構(gòu)成犯罪的行為,刑事司法機關(guān)應(yīng)當(dāng)具有優(yōu)先判斷權(quán)。此時行政機關(guān)的判斷應(yīng)當(dāng)僅作為參考。亦即此情形下是否進入刑事司法程序應(yīng)當(dāng)由刑事司法機關(guān)決定,行政判斷可以在刑事司法程序中通過實質(zhì)審查被重新從實體上進行判斷。

(三)基于法益與處罰目的確定行政處罰是否與刑罰并處

若一個行為同時構(gòu)成應(yīng)受行政處罰行為和犯罪,則此時面臨的問題本質(zhì)上是競合犯的處斷,是并處還是擇一重處罰,抑或是擇一重從重處罰。此討論的法理基礎(chǔ)是禁止重復(fù)評價原則和比例原則。需要明確的是,刑事責(zé)任與行政責(zé)任競合的處理,程序上的先后應(yīng)當(dāng)根據(jù)實體法上的并處規(guī)則予以確定,而不宜通過程序機制建構(gòu)來回應(yīng)實體問題。

多數(shù)學(xué)者主張行政處罰與刑罰應(yīng)當(dāng)并處,而同類處罰應(yīng)當(dāng)擇一。例如,有學(xué)者認(rèn)為:“法院對已經(jīng)受到行政處罰的行為再施以刑罰并不違背刑法目的,反之亦然。但是,基于比例原則的要求,行政機關(guān)或者法院針對同一違反行政法義務(wù)的行為施加處罰應(yīng)當(dāng)合理,不得使當(dāng)事人承受過度的處罰”。也有學(xué)者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)從法律責(zé)任的具體類型是否同“質(zhì)”進行判斷:“同質(zhì)的行政處罰與刑事處罰排斥適用,例如前述類似罰中罰金和罰款都是對于財產(chǎn)權(quán)的減損,就屬于兩種處罰具有同質(zhì)性,一般不同時適用。異質(zhì)的行政處罰與刑事處罰則可以同時適用,例如資格能力罰和資格刑,資格能力罰與自由刑,等等?!边@種觀點大致上可以被接受,但在論證邏輯上存在不足。(1)兩種法律責(zé)任能否并用,在理論上的評判標(biāo)準(zhǔn)在于是否違反禁止重復(fù)評價原則,而實體上的評判標(biāo)準(zhǔn)則在于現(xiàn)行實體法對于同一違法行為是否設(shè)定了能夠區(qū)分且并用的雙重法律責(zé)任。兩者并非完全獨立,而是彼此關(guān)聯(lián)。(2)是否構(gòu)成重復(fù)評價尚需基于行刑實體關(guān)系,區(qū)分特定行為是構(gòu)成法條競合還是想象競合,并結(jié)合處罰功能是否相同加以判斷。有學(xué)者主張二者應(yīng)當(dāng)進行一定程度的協(xié)調(diào)以防止過罰不當(dāng)。為了避免具體實施中可能出現(xiàn)的沖突,有學(xué)者主張:“立法時在充分論證的基礎(chǔ)上科學(xué)配置行政處罰與刑罰處罰,盡量少采用‘先行政后司法’的立法方式。只要行政處罰可達到懲戒的目的,便無配置刑罰處罰的必要;對于有些本身社會危害性較為嚴(yán)重的行為,可以直接適用刑罰處罰,不再配置行政處罰,盡量減少行政處罰與刑罰相銜接的領(lǐng)域”。這種觀點較為合理。當(dāng)立法對同類違法行為同時設(shè)置行政處罰和刑罰兩種法律責(zé)任時,仍須根據(jù)保護法益的性質(zhì)具體討論。

第一,在行政處罰和刑罰所保護的法益種類相同的情形下,刑罰和行政處罰原則上應(yīng)當(dāng)擇一并折抵。在法益相同時,行政處罰和刑罰所制裁的違法行為本質(zhì)相同,從過罰相當(dāng)?shù)慕嵌戎恍杞o予一次處罰即可。在僅處刑罰而不并處的情形下,行政機關(guān)正向移送案卷即可。不過,行政處罰亦可能在報應(yīng)之外具有獨立于刑罰的特殊預(yù)防目的,如環(huán)境行政領(lǐng)域的按日連續(xù)處罰有督促相對人盡快整改的特殊預(yù)防目的,又如行為罰和資格罰具有人身罰和財產(chǎn)罰無法實現(xiàn)的剝奪相對人違法可能的目的。此時,行政處罰和刑罰應(yīng)當(dāng)并處,且不能折抵。在刑罰和行政處罰并處的情形下,行政機關(guān)須與刑事司法機關(guān)共享證據(jù)。

第二,在行政處罰和刑罰所保護的法益種類不同的情形下,原則上采取刑事處罰從重的做法。一個行為同時侵犯兩種法益的情形類似于刑法中的想象競合,刑法對之的處理是采取從一重從重處罰的原則,亦即適用其違反規(guī)范中處罰最重的規(guī)范,并且從重處罰。由于刑罰的處罰力度高于行政處罰,因此從一重從重處罰即體現(xiàn)為從重進行刑事處罰。不過,如果行為出于種種原因被免予刑罰,那么此時的處斷方式即變?yōu)椴扇⌒姓幜P從重的做法,反向移送是與之匹配的程序機制。最后,與上一種情形類似的是,當(dāng)行政處罰具有特定預(yù)防目的時,依然需要并處,不過此時刑罰便不必從重。在后實施的法律責(zé)任應(yīng)當(dāng)考慮違法行為人已經(jīng)接受的處罰,避免過罰失當(dāng)。(注:編輯時隱去了注釋)

本文內(nèi)容來自ZUEL法商研究,本文章僅限學(xué)習(xí)交流使用,版權(quán)歸原作者所有。

Serving national strategies, focusing on university research and the transformation of scientific and technological achievements

特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相關(guān)推薦
熱點推薦
男子爬到何仙姑雕像頭頂拍照,山東蓬萊閣景區(qū)回應(yīng):“八仙過?!笔駥儆诠矃^(qū)域無人值守,后續(xù)會加強巡邏

男子爬到何仙姑雕像頭頂拍照,山東蓬萊閣景區(qū)回應(yīng):“八仙過?!笔駥儆诠矃^(qū)域無人值守,后續(xù)會加強巡邏

三湘都市報
2026-02-28 13:37:39
丹·凱恩將軍下命令:暫停聯(lián)合參謀部主任弗雷德·庫徹海軍中將職務(wù)

丹·凱恩將軍下命令:暫停聯(lián)合參謀部主任弗雷德·庫徹海軍中將職務(wù)

安安說
2026-02-28 09:22:18
湖北恩施一高速突發(fā)山體滑坡,親歷者稱距塌方點僅10多米!官方回應(yīng):無人員傷亡,部分路段已恢復(fù)通行

湖北恩施一高速突發(fā)山體滑坡,親歷者稱距塌方點僅10多米!官方回應(yīng):無人員傷亡,部分路段已恢復(fù)通行

大象新聞
2026-03-02 13:42:09
和訊投顧李永熙:3萬億成交,周二急需修復(fù)!

和訊投顧李永熙:3萬億成交,周二急需修復(fù)!

和訊網(wǎng)
2026-03-02 15:59:04
快船兩大首發(fā)傷退!小卡轟23+5,鵜鶘5人14+,難耐快船三鋒線55分

快船兩大首發(fā)傷退!小卡轟23+5,鵜鶘5人14+,難耐快船三鋒線55分

你的籃球頻道
2026-03-02 12:33:21
48小時送走哈梅內(nèi)伊:令人恐怖的技術(shù)代差,現(xiàn)代戰(zhàn)爭的形態(tài)變了

48小時送走哈梅內(nèi)伊:令人恐怖的技術(shù)代差,現(xiàn)代戰(zhàn)爭的形態(tài)變了

黑企鵝觀察
2026-03-01 14:40:34
汪小菲和張?zhí)m解除母子關(guān)系!馬筱梅在旁煽風(fēng)點火,大S的話沒說錯

汪小菲和張?zhí)m解除母子關(guān)系!馬筱梅在旁煽風(fēng)點火,大S的話沒說錯

山谷里的怒吼
2026-03-02 00:20:27
今晚煙花秀取消!

今晚煙花秀取消!

無錫高新區(qū)在線
2026-03-02 10:46:14
伊朗犯下10月7日的致命失誤,導(dǎo)致其失去一切

伊朗犯下10月7日的致命失誤,導(dǎo)致其失去一切

山河路口
2026-03-01 20:25:18
“00后”陳某某被押赴刑場 執(zhí)行死刑

“00后”陳某某被押赴刑場 執(zhí)行死刑

閃電新聞
2026-02-07 16:53:35
她是體壇冠軍中的“敗類”,為撈錢共侍二夫,坑了44億逃到美國

她是體壇冠軍中的“敗類”,為撈錢共侍二夫,坑了44億逃到美國

削桐作琴
2026-03-02 15:10:50
世預(yù)賽艱難贏球,中國男籃還是趕快去找一個靠譜的歸化球員吧

世預(yù)賽艱難贏球,中國男籃還是趕快去找一個靠譜的歸化球員吧

劉哥談體育
2026-03-02 15:57:59
女生主動起來有多黏人?網(wǎng)友:這些女的太開放了

女生主動起來有多黏人?網(wǎng)友:這些女的太開放了

帶你感受人間冷暖
2026-01-27 00:20:06
小米中國區(qū)裁員?

小米中國區(qū)裁員?

螞蟻大喇叭
2026-03-01 17:52:42
最初發(fā)現(xiàn)時僅1株!專家繁殖20年沒成功,湖北農(nóng)民只用6年種出27棵

最初發(fā)現(xiàn)時僅1株!專家繁殖20年沒成功,湖北農(nóng)民只用6年種出27棵

墨蘭史書
2026-02-23 22:10:47
臺灣回歸新方案浮出水面:國民黨若同意,解放軍或無需動武

臺灣回歸新方案浮出水面:國民黨若同意,解放軍或無需動武

來科點譜
2026-03-02 09:21:59
斬首哈梅內(nèi)伊,活捉馬杜羅!你可以說美國壞,但真不能說美國菜

斬首哈梅內(nèi)伊,活捉馬杜羅!你可以說美國壞,但真不能說美國菜

垛垛糖
2026-03-02 12:18:19
他汀立新功!涉700萬人新研究:他汀吃3年,降低37%老年癡呆風(fēng)險

他汀立新功!涉700萬人新研究:他汀吃3年,降低37%老年癡呆風(fēng)險

展望云霄
2026-03-02 10:20:34
比張鎮(zhèn)麟還差!中國男籃逆轉(zhuǎn)夜最失意之人:失誤被換下僅出場30秒

比張鎮(zhèn)麟還差!中國男籃逆轉(zhuǎn)夜最失意之人:失誤被換下僅出場30秒

北緯的咖啡豆
2026-03-02 16:55:35
TOP14位身高170以上的女神,有顏有燈有演技

TOP14位身高170以上的女神,有顏有燈有演技

素然追光
2026-01-02 02:45:02
2026-03-02 18:11:00
科轉(zhuǎn)在線 incentive-icons
科轉(zhuǎn)在線
引領(lǐng)·傳播·連接·賦能
5713文章數(shù) 850關(guān)注度
往期回顧 全部

頭條要聞

36歲副鎮(zhèn)長開會暈倒除夕當(dāng)天不幸離世 家中有3個孩子

頭條要聞

36歲副鎮(zhèn)長開會暈倒除夕當(dāng)天不幸離世 家中有3個孩子

體育要聞

“想要我簽名嗎” 梅西逆轉(zhuǎn)后嘲諷對手主帥

娛樂要聞

美伊以沖突爆發(fā),多位明星被困中東

財經(jīng)要聞

金銀大漲 市場仍在評估沖突會否長期化

科技要聞

榮耀發(fā)布機器人手機、折疊屏、人形機器人

汽車要聞

國民SUV再添一員 瑞虎7L靜態(tài)體驗

態(tài)度原創(chuàng)

健康
家居
親子
本地
藝術(shù)

轉(zhuǎn)頭就暈的耳石癥,能開車上班嗎?

家居要聞

萬物互聯(lián) 享科技福祉

親子要聞

給中國姥姥拿鞋,一歲半的乖寶寶

本地新聞

津南好·四時總相宜

藝術(shù)要聞

香港展出王羲之書法,足有60篇、10多米長!

無障礙瀏覽 進入關(guān)懷版